有業(yè)內(nèi)人士評價,作為中國房地產(chǎn)界惟一國家認(rèn)定的馳名商標(biāo),此消息將進一步凸顯萬科如今已獲得了全國置業(yè)者的認(rèn)同,具有別的品牌發(fā)展商不可具備的品牌優(yōu)勢,也表明萬科未來發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∫暋?/DIV>
以天津亨得利為首的由各地亨得利商號成立的“亨得利、亨達利聯(lián)合會”50多家會員日前在哈爾濱開會,決定向國家工商局商標(biāo)評審委會員提出撤銷上海亨達利鐘表公司注冊的“亨達利”商標(biāo)的申請,并準(zhǔn)備將亨得利商標(biāo)由“兩亨”分會申請注冊改為由多個權(quán)利人共同注冊普通商標(biāo),從而使歷時12年,圍繞“亨得利”號稱國內(nèi)最長的商標(biāo)權(quán)糾紛案更加撲朔迷離。
據(jù)悉,“健康島”商標(biāo)注冊人來自北京,名叫高金聲。盡管已經(jīng)申請注冊,但目前該商標(biāo)正處于公告期,要到7月14日公告期滿后注冊者才能合法獲得這一商標(biāo)的使用權(quán)。申請者要求在16類商品中注冊使用“健康島”商標(biāo),范圍包括:期刊、雜志、書籍、印刷出版報紙、說明書、新聞刊物、宣傳畫、手冊、印刷品等等。
日前,海南省工商局向國家工商總局提出異議,認(rèn)為“健康島”是海南省在2003年非典后著力打造的海南新品牌,目前,海南健康島、生態(tài)島、度假島、歡樂島、蜜月島(即“五島”)的形象已經(jīng)在國內(nèi)深入人心,而高氏的注冊,已經(jīng)侵犯了海南省的在先權(quán)利,具有明顯的搶注惡意,是“搭便車”的不正當(dāng)競爭行為。希望國家商標(biāo)局防止任何單位或者個人搶注“健康島”等五島商標(biāo)的侵權(quán)行為。但國家商標(biāo)局認(rèn)為,海南省工商局作為行政部門不具備提出異議的資格。海南省工商局只好建議海南省旅游協(xié)會提出異議,但由于海南省旅游協(xié)會提供的材料不全,目前國家商標(biāo)局暫未受理這一請求。
近日,北京市第二中級人民法院開庭審理了“秀水街”商標(biāo)持有人北京業(yè)祿盛商貿(mào)公司狀告秀水街開發(fā)商新雅盛宏房地產(chǎn)公司、秀水豪森服裝市場有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)案。而新秀水的開發(fā)商和商戶當(dāng)庭指責(zé)業(yè)祿盛公司是“惡意搶注”。
業(yè)祿盛商貿(mào)公司成立于1999年,并早在2002年就獲得了“秀水街”商標(biāo)注冊證書。而兩被告在未經(jīng)允許的情況下,在其大樓顯著位置使用“秀水街”文字,并在有關(guān)的宣傳中多
次使用“秀水街”標(biāo)志及文字。業(yè)祿盛商貿(mào)公司認(rèn)為被告的行為侵犯了自己的商標(biāo)專用權(quán),因此提出了索賠350萬元、公開賠禮道歉、登載致歉聲明等要求。在法庭上,業(yè)祿盛商貿(mào)公司出示了大量的照片,證明新秀水侵犯了公司的商標(biāo)權(quán)。
秀水街開發(fā)商新雅盛宏房地產(chǎn)公司則稱,他們使用的“秀水街”是對以前“秀水市場”名稱的沿用,并已獲得規(guī)劃部門的核準(zhǔn)認(rèn)定,而且秀水街名稱早在上個世紀(jì)80年代就已作為道路名稱使用。
兩被告還認(rèn)為,業(yè)祿盛涉嫌惡意搶注。“秀水街”作為旅游地點、商場名稱,其知名度遠(yuǎn)大于作為商標(biāo)的知名度,而業(yè)祿盛正是看中了這點,惡意搶注將“秀水街”納入其一家使用。王萍
長達一年之久的西門子搶注中國兩企業(yè)商標(biāo)案宣告終結(jié)。繼海信與西門子和解后,東林公司日前發(fā)布聲明,東林與西門子就firefly(螢火蟲)商標(biāo)達成和解,在全球范圍內(nèi),就照明類和電子元器件類這一商標(biāo)權(quán),雙方各得一類。至此,西門子與中國兩公司商標(biāo)糾紛和平解決。
2004年6月,東林公司與海信集團先后透露,Hisense(海信)和firefly(螢火蟲)商標(biāo)早
被西門子旗下公司博士西門子公司和歐司朗公司在德國搶注。此事既出,盡管中國商務(wù)部和歐盟介入,但西門子對海信開出4000萬歐元的轉(zhuǎn)讓高價,對東林集團的談判要求不予理睬。一直到2005年2月,海信與東林聯(lián)合宣布將赴德靠法律解決這一糾紛。就在一個月后,西門子突然與海信和解,將商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給海信。事實上,西門子與東林的糾紛轉(zhuǎn)機也出現(xiàn)在那時。東林集團董事長賈強表示,4月,西門子突然開始與東林談判。東林發(fā)來聲明:6月2日,東林董事長賈強與西門子歐司朗公司高級副總裁Mr·GerdPokorny在德國慕尼黑簽訂協(xié)議,協(xié)議規(guī)定:東林在商標(biāo)注冊的第11類產(chǎn)品(照明類)上擁有和使用螢火蟲(firefly)商標(biāo);西門子歐司朗在第9類產(chǎn)品(電子元器件類)上擁有和使用firefly商標(biāo),雙方互不支付任何費用。
對于此糾紛的解決結(jié)果,賈強坦言,此次和解是雙方各退一步。雙方和解后,將在全球范圍內(nèi)分享firefly商標(biāo)。之所以選擇和解,賈強表示,是因為這樣對雙方有利,并節(jié)省了大筆訴訟費。
男子搶注蘇丹紅女裝品牌商標(biāo)叫價一千萬
在深圳國際品牌服裝服飾交易會上,??谌烁的硺?biāo)價1000萬元欲出售其搶注的“蘇丹紅”女裝品牌商標(biāo)。然而,大多服裝廠商對該商標(biāo)不感興趣。
深圳市工商局有關(guān)人士對此表示,申請商標(biāo)要在網(wǎng)上公示3個月,有損社會風(fēng)尚的公示商標(biāo)很難通過。至于“蘇丹紅”是否符合這些條件,現(xiàn)在還很難說。所以,傅某現(xiàn)在不能出售這個商標(biāo)。
我國第一塊國產(chǎn)手表的生產(chǎn)廠家天津海鷗手表集團公司日前以商標(biāo)侵權(quán)為由將天津金鷗表業(yè)有限公司告上法庭。由于企業(yè)名稱相似,“海鷗”“金鷗”對簿公堂,“海鷗”同時還請求司法認(rèn)定馳名商標(biāo)。近日,天津市二中院開庭審理了本案。
天津海鷗手表集團公司是一家專營鐘表類產(chǎn)品的國有企業(yè),生產(chǎn)多種規(guī)格和款式的
鐘表類產(chǎn)品,1955年3月我國第一塊國產(chǎn)手表就誕生于此,曾經(jīng)出產(chǎn)了 “第一只符合國際標(biāo)準(zhǔn)的國產(chǎn)女表”“第一只國產(chǎn)石英手表”“第一只出口手表”“第一只獲得國際金獎的中國手表”。1999年12月,SEA-GULL商標(biāo)被天津市工商行政管理局認(rèn)定為天津市著名商標(biāo)。2002年9月海鷗手表被評為“中國名牌產(chǎn)品”,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)了《中國名牌產(chǎn)品證書》。
天津海鷗手表集團公司認(rèn)為,1981年該公司就向國家工商局商標(biāo)局注冊了以“海鷗”及漢語拼音和圖形組成的商標(biāo);1997年注冊了以“SEA-GULL”及圖形組合的商標(biāo);1998年注冊了“GOLD SEA-GULL”及圖形組成的商標(biāo)。這些商標(biāo)均核定在手表等商品上使用,天津海鷗手表集團公司對此享有專用權(quán)。
同時,天津海鷗手表集團公司認(rèn)為,天津金鷗表業(yè)有限公司所使用的企業(yè)名稱中的“金鷗”文字與原告注冊商標(biāo)極為近似,容易引起消費者對市場主體及商品來源以及原、被告之間的關(guān)系產(chǎn)生誤認(rèn),并且已損害了原告的在先權(quán)利。被告擅自在其因特網(wǎng)的網(wǎng)站上發(fā)布的企業(yè)和產(chǎn)品信息中假冒、仿冒原告的注冊商標(biāo),并且使用與原告商品相同或近似的包裝、裝潢極易與原告商品相混淆,從而誤導(dǎo)消費者,給原告造成難以估量的經(jīng)濟損失和商譽損失。
被告天津金鷗表業(yè)有限公司辯稱,被告經(jīng)營的是禮品手表,從原告處購進手表表芯,然后根據(jù)客戶要求的文字或圖案加工成禮品表出售,沒有使用原告商標(biāo),從原告為被告出具的兩張收據(jù),也說明了原告對被告銷售行為是默認(rèn)的。
在法庭上,原告天津海鷗手表集團公司請求法院責(zé)令被告停止在其生產(chǎn)、銷售的商品和宣傳材料中侵害原告商標(biāo)專用權(quán)的行為;賠償原告經(jīng)濟損失20萬元;認(rèn)定原告注冊的“SEA-GULL”及圖形組成的商標(biāo)和以“海鷗”及漢語拼音和圖形組成的商標(biāo)為馳名商標(biāo)等9項訴訟請求。而被告天津金鷗表業(yè)有限公司則認(rèn)為原告上述的訴訟請求沒有法律依據(jù)。 目前,此案正在進一步審理中。
近期,國家工商總局商標(biāo)局又認(rèn)定了64件馳名商標(biāo)。此次認(rèn)定首次涉及胃藥領(lǐng)域,修正藥業(yè)集團的斯達舒成為第一例胃藥馳名商標(biāo)。
來自修正藥業(yè)的消息顯示,自國家工商總局評定斯達舒為中國馳名商標(biāo)后,斯達舒的銷售又出現(xiàn)了翻番增長的勢頭,新疆、云南、內(nèi)蒙古的經(jīng)銷商甚至一度出現(xiàn)斷貨。
為了保護“蓬萊閣”這一世界知名的品牌,蓬萊市工商局協(xié)調(diào)有關(guān)部門和相關(guān)企業(yè),在紀(jì)念品、食品、酒類、香煙等相關(guān)類別的商品上共注冊了“蓬萊閣”商標(biāo)63件,有力地保護了該市獨有的旅游資源和“蓬萊閣”的知識產(chǎn)權(quán)。
作為全國四大名樓之一的蓬萊閣是世界聞名的歷史名勝,也是蓬萊市獨有的資源,每年都有近百萬計的世界各地游客慕名而來。但是近年來“蓬萊閣”這一著名品牌卻被外地一些企業(yè)紛紛搶注,他們在不同的商品上打出了“蓬萊閣”的牌子,嚴(yán)重侵犯了“蓬萊閣”的知識產(chǎn)權(quán)。針對這一現(xiàn)象,蓬萊市工商局充分發(fā)揮了商標(biāo)管理職能作用,積極向有關(guān)部門提出建議,從商標(biāo)注冊入手,實施商標(biāo)注冊來保護旅游品牌。
近日,國家工商總局裁定西安楊森的“采樂”為馳名商標(biāo),并對佛山圣芳持有的“采樂”商標(biāo)予以撤銷。這場馬拉松式的商標(biāo)之戰(zhàn)終于初見定論。
西安楊森的“采樂”在中國市場上的歷史已經(jīng)有十余年之久。1993年1月,美國強生公司獲準(zhǔn)在我國注冊了“采樂”商標(biāo),指定使用商標(biāo)為第五類“人用局部抗菌劑”,1994年,其下屬的西安楊森制藥獲得許可,將此商標(biāo)在其生產(chǎn)的治療頭皮脂溢性皮炎和頭皮糠疹(俗稱頭皮屑)的酮康唑洗劑上使用,同年,去除頭皮屑的藥字號“采樂”開始在市場上銷售。
而隨著“采樂”的名氣越來越響,有些企業(yè)開始想要搭上這輛“品牌順風(fēng)車”。1998年10月,廣東南海夢美思化妝品有限公司也獲準(zhǔn)注冊“采樂”商標(biāo),但這個“采樂”打的是妝字號,使用商標(biāo)類別為第三類香皂、清潔制劑、洗發(fā)香波等。2002年6月,佛山圣芳從南海方面受讓獲得“采樂”商標(biāo),將其用在化妝品和洗發(fā)露上,并以香港某明星為其去屑洗發(fā)露形象代言人,進行宣傳。
這一藥一妝兩種“采樂”除了商標(biāo)一樣外,外包裝也非常相似。雖然藥字號“采樂”只在藥店出售,而妝字號則在商場出售,但對于一般消費者來說,很難區(qū)別兩種產(chǎn)品。于是,經(jīng)常有消費者因為后者效果不佳而投訴西安楊森的“采樂”。
對于官司本身,西安楊森方面一直以官司尚未明確為由,不予評論。直到國家工商總局作出裁定后,西安楊森傳媒與項目主管才向記者表示,他們對這樣的判決感到很高興。
上海市知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)領(lǐng)域一位資深研究人員告訴記者,“采樂”的官司之所以經(jīng)歷了三年還沒有得到宣判,主要原因是因為西安楊森之前并沒有充足的證據(jù),其陳述的類似于影響銷售等理由都很難站住腳。因為按照國家規(guī)定,一個商標(biāo)在沒有被認(rèn)定為馳名商標(biāo)以前,其他廠家確實可以在另一個領(lǐng)域注冊同一商標(biāo)。
根據(jù)日前裁定,佛山圣芳的“采樂”就應(yīng)該撤銷,這也意味著該產(chǎn)品必須更換商標(biāo)才能再出售。然而,國家工商總局的裁定并不是最終判決,該人士告訴記者,只要佛山圣芳不服,他們還可進一步起訴,但對象已不是西安楊森,而是國家工商總局商標(biāo)評審委員會。
廈門海關(guān)日前連續(xù)查獲兩起涉嫌侵犯“ARIEL”(碧浪)商標(biāo)專用權(quán)案件,68噸企圖蒙混出口的侵權(quán)洗衣粉被該關(guān)查扣。這是全國海關(guān)首次查獲侵犯碧浪商標(biāo)專用權(quán)的案件。
在家樂福超市發(fā)放的最新一期DM(直郵直投)廣告中,上海怡居堂家俱公司職員陳亮意外地發(fā)現(xiàn),廣告中一款休閑椅與本公司的產(chǎn)品一模一樣,甚至在椅背上還出現(xiàn)了怡居堂的商標(biāo)圖樣,而此前家樂福超市與怡居堂并沒有任何合作關(guān)系。
“這款編號為MH98D的休閑椅和我們公司今年的沙灘椅款式完全一樣,這讓我覺得非常奇怪?!蹦玫?月1日至7月10日的家樂福最新一期DM廣告后,陳亮特地將上面的宣傳圖片與自己公司的產(chǎn)品比較了一番。更讓他覺得不能理解的是,休閑椅的靠背上還印著怡居堂的商標(biāo)。而怡居堂作為上海本地的小家具品牌,雖然在百安居等多家超市都有銷售,但與家樂福一直沒有合作關(guān)系。
7月1日上午,怡居堂公司派出工作人員在家樂福古北店購買了一把MH98D休閑椅,陳亮發(fā)現(xiàn)這把休閑椅本身并沒有印上怡居堂的圖案,但款式與其公司產(chǎn)品一模一樣?!拔覀冋J(rèn)為這款休閑椅仿冒了公司產(chǎn)品,而且實物與廣告圖片不符,家樂福是惡意使用本公司產(chǎn)品招徠顧客,侵犯了怡居堂的權(quán)益?!标惲帘硎?。
怡居堂公司表示,他們要求家樂福對DM廣告中的“侵權(quán)”行為公開登報道歉,并對怡居堂給予經(jīng)濟補償?!邦櫩蛡兛吹竭@份廣告,就會誤以為家樂福銷售的正是怡居堂品牌,影響品牌本身的銷售,而產(chǎn)品出現(xiàn)問題也會危及公司的聲譽?!标惲帘硎荆静慌懦苑墒侄谓鉀Q此事的可能性。
而家樂福方面并不認(rèn)同怡居堂“侵權(quán)”的提法,他們表示家樂福只是錯登照片,而不是未經(jīng)允許銷售怡居堂的商品,而且怡居堂也沒有證據(jù)表明家樂福錯登照片對他們造成了什么損失。
友達光電與夏普公司簽署專利交叉授權(quán)協(xié)議
7月8日消息 全球第三大液晶面板生產(chǎn)商友達光電( AU Optronics Corp.)日前透露,它已與日本的夏普公司簽署了一項專利權(quán)交叉授權(quán)協(xié)議。此前不久該公司剛與IBM公司簽署了一份類似的協(xié)議。
在公司發(fā)表的一份聲明中,友達光電稱,依據(jù)該協(xié)議,雙方可以將彼此在薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)面板領(lǐng)域的專利應(yīng)用在自己的個人電腦產(chǎn)品生產(chǎn)中。該公司沒有提供金融方面的條款。
友達光電,是中國臺灣領(lǐng)先的TFT-LCD顯示屏生產(chǎn)商,在全球該行業(yè)中排名第三,僅次于韓國的三星和LG-飛利浦公司。
據(jù)該公司發(fā)布的年度財務(wù)報告,2004年該公司實現(xiàn)凈利潤279.6億臺幣(8.79億美元),低于預(yù)期的291.5億臺幣。
知識產(chǎn)權(quán)判例
原告新疆德威龍音像制品發(fā)行有限公司,住所地烏魯木齊市新華北路82號。
法定代表人鄭金標(biāo),該公司總經(jīng)理。
被告廣東飛樂影視制品有限公司,住所地廣州市白云區(qū)機場路118-122號廣東音像城一樓41-44、三樓F號。
法定代表人黃儉鋒,該公司總經(jīng)理。
被告貴州文化音像出版社,住所地貴陽市南明區(qū)遵義路103號。
法定代表人羅新民,該社社長。
被告廣州合眾光碟制造有限公司,住所地廣州市天河區(qū)恒福路288號恒福閣三座。
法定代表人朱穗豐,該公司董事長。
被告北京華融家樂福商業(yè)有限公司,住所地北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路6號。
法定代表人鄭萬春,該公司總經(jīng)理。
新疆德威龍音像制品發(fā)行有限公司(簡稱德威龍公司)訴廣東飛樂影視制品有限公司(簡稱飛樂公司)、貴州文化音像出版社(簡稱貴州社)、廣州合眾光碟制造有限公司(簡稱合眾公司)、北京華融家樂福商業(yè)有限公司(簡稱華融家樂福公司)不正當(dāng)競爭糾紛一案,本院于2004年12月24日受理后,依法組成合議庭,于2005年2月22日公開開庭進行了審理。羅林的委托代理人郭春飛,飛樂公司、貴州社、合眾公司共同的委托代理人湯敏煌、崔青,華融家樂福公司的委托代理人萬迎軍到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
德威龍公司訴稱,2004年10月12日,我公司發(fā)現(xiàn)華融家樂福公司經(jīng)營場所國展家樂福商場出售由飛樂公司制作發(fā)行、貴州社出版、合眾公司復(fù)制的VCD光盤《刀郎 2002年的第一場雪 卡拉OK》(簡稱《刀郎 卡拉OK》VCD)。該光盤與我公司制作的CD專輯《刀郎 2002年的第一場雪》(簡稱《刀郎》CD)名稱一致,且外包裝近似,使消費者在購買時產(chǎn)生混淆。同時該光盤內(nèi)的曲目并非刀郎(羅林)所唱,這種行為違反誠實信用原則。上述行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭,故我公司起訴,要求飛樂公司、貴州社、合眾公司和華融家樂福公司立即停止侵權(quán),即分別停止制作和發(fā)行、出版、復(fù)制和銷售涉案的侵權(quán)VCD;在《法制日報》上公開賠禮道歉;連帶賠償經(jīng)濟損失40萬元、為調(diào)查侵權(quán)行為和起訴所支出的合理費用2萬元。訴訟中,德威龍公司放棄了要求華融家樂福公司賠禮道歉、賠償損失的訴訟請求。
飛樂公司辯稱,1、《刀郎 卡拉OK》VCD,功能是對歌曲的卡拉OK伴奏,主要用于家庭娛樂、家庭影院以及歌舞廳、卡拉OK廳等營業(yè)場所。德威龍公司制作的《刀郎》CD,功能是對歌曲的播放,主要用于個人或家庭的學(xué)習(xí)欣賞,以及商店、飯店等商業(yè)場所的背景音樂,二者并非同一種產(chǎn)品。2、《刀郎 卡拉OK》VCD除在盤盒封底明確標(biāo)注出版商、經(jīng)銷商的名稱外,還在盤盒封面右下方用顯著的字體明確標(biāo)注了產(chǎn)品的種類為卡拉OK,由此稍具音樂常識的普通消費者會根據(jù)需要去選擇所購買產(chǎn)品的類型,且經(jīng)銷商有導(dǎo)購人員指導(dǎo)消費者進行區(qū)分,因此不會造成混淆。3、我公司雇用其他歌手演唱《刀郎 卡拉OK》VCD中的全部歌曲,是依據(jù)著作權(quán)法給與作品使用者的一種特別許可。綜上,我公司不存在不正當(dāng)競爭行為。4、鑒于羅林就同樣的事實向相同的被告提起了著作權(quán)侵權(quán)訴訟,因此德威龍公司的訴訟違反同一事實、同一行為不能承擔(dān)二個不同責(zé)任的法律基本原則。5、德威龍公司沒有舉證證明自己受到損失,卻提出巨額經(jīng)濟賠償,違背民事賠償責(zé)任的基本原則和有關(guān)法律規(guī)定。因此我公司不同意德威龍公司的訴訟請求。
貴州社辯稱,我社根據(jù)飛樂公司授權(quán)出版《刀郎 卡拉OK》VCD,不構(gòu)成反不正當(dāng)競爭法所規(guī)定的不正當(dāng)競爭行為中的任何一種,德威龍公司的起訴缺乏事實和法律依據(jù),我社不同意其訴訟請求。
合眾公司辯稱,我公司根據(jù)貴州社授權(quán)復(fù)制《刀郎 卡拉OK》VCD的行為,不構(gòu)成反不正當(dāng)競爭法所規(guī)定的不正當(dāng)競爭行為中的任何一種,德威龍公司的起訴缺乏事實和法律依據(jù),我公司不同意其訴訟請求。
華融家樂福公司辯稱,1、我公司為商業(yè)零售企業(yè),與作為音像制品制作企業(yè)的德威龍公司不存在競爭關(guān)系,且其訴稱的相同名稱與近似外包裝并非由我公司使用在涉案商品上,消費者可能產(chǎn)生的誤認(rèn)并非由我公司的銷售行為所引起,我公司銷售涉案產(chǎn)品不構(gòu)成反不正當(dāng)競爭法所禁止的不正當(dāng)競爭行為。2、我公司銷售的涉案產(chǎn)品來源合法。3、我公司與飛樂公司所簽《商品合同》明確約定其交付的產(chǎn)品不得侵權(quán),現(xiàn)其所供產(chǎn)品由正規(guī)音像出版單位出版,故我公司沒有銷售侵權(quán)產(chǎn)品的故意。4、收到法院應(yīng)訴通知和德威龍公司訴狀后,我公司立即將涉案產(chǎn)品下架,停止銷售,飛樂公司也承諾承擔(dān)因此可能產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。綜上,我公司不同意德威龍公司的訴訟請求。
經(jīng)審理查明,2004年1月,天津音像公司出版了德威龍公司錄制的羅林(藝名刀郎)2004年首張個人專輯《刀郎》CD。專輯中收錄了6首羅林作詞作曲并演唱的歌曲和6首羅林演唱他人作詞作曲的歌曲,主打歌《2002年的第一場雪》的名字被命名為該CD專輯名稱?!兜独伞稢D專輯盤盒外有封套,其封面與盤盒封面相同,以雪域高原風(fēng)光圖片為背景,左上為藍底白字書寫的專輯名稱,中間為縱向書寫的藍色“刀郎”二字,兩字之間為橫向書寫的“daolang”。
在《刀郎》CD發(fā)行一段時間后,飛樂公司使用相同曲目制作了其他歌手演唱并配以風(fēng)光畫面的卡拉OK,并授權(quán)貴州社出版發(fā)行家庭用《刀郎 卡拉OK》VCD。合眾公司接受貴州社的委托復(fù)制了該VCD光盤。同年9月24日,貴州社給飛樂公司出具銷售委托書,委托飛樂公司總經(jīng)銷《刀郎 卡拉OK》VCD。訴訟中,飛樂公司提出該VCD于2004年8月23日首發(fā),發(fā)行數(shù)量共3000張,批發(fā)價為每張4.8元,但未舉證。德威龍公司對此不予認(rèn)可。
2004年9月16日,華融家樂福公司接收飛樂公司所供100張《刀郎 卡拉OK》VCD予以銷售。同年10月12日,北京市天為律師事務(wù)所楊悅以普通消費者身份以13元的價格從華融家樂福公司國展家樂福商場購買了2張《刀郎 卡拉OK》VCD,北京市國信公證處接受委托對此進行了公證。該VCD中收錄的歌曲及其排列順序與《刀郎》CD完全相同;同樣以《2002年的第一場雪》為專輯名稱,并以藍底白字書寫在VCD封面左上方。該VCD盤盒外沒有封套,盤盒封面以另一幅高原風(fēng)雪圖片為背景,正中同樣有縱向書寫的藍字“刀郎”及兩字間橫向書寫的“daolang”,此外,該專輯名稱之下標(biāo)有“八年磨一劍 來自新疆的傳奇歌手”字樣,左下角標(biāo)“VCD”、右下部注“首張個人專輯 卡拉OK”字樣。訴訟中,飛樂公司承認(rèn)該VCD封面由其提供給貴州社。
德威龍公司為本案訴訟支出了2萬元律師費。
另查明,2004年5月15日,德威龍公司與羅林簽訂了《影像合約書》,約定:羅林許可德威龍公司將《刀郎》CD歌唱類音樂專輯節(jié)目制作成VCD、DVD,并出版發(fā)行,德威龍公司承諾一次性支付羅林影像使用費及卡拉OK風(fēng)光版獨家代理發(fā)行費80萬元。同年10月12日,德威龍公司以有《刀郎:2002年的第一場雪》卡拉OK影像制品(VCD、DVD)先于該公司發(fā)行,并有大量盜版充斥市場,無法按原定協(xié)議合作為由,向刀郎提出《合約內(nèi)容變更備忘錄》,說明:上述一次性支付80萬元之約定不再執(zhí)行,以出版后實際銷售量向羅林支付每張版稅1.5元;該影像產(chǎn)品首批15 000張已上市發(fā)行?,F(xiàn)德威龍公司以涉案的《刀郎 卡拉OK》VCD導(dǎo)致其制作VCD的計劃受到破壞為由,要求以上述約定中的80萬元減半計算賠償金額。
2004年12月24日,羅林以涉案VCD中未經(jīng)許可使用其創(chuàng)作的6首詞、曲為由,起訴飛樂公司、貴州社、合眾公司、華融家樂福公司侵犯其著作權(quán)。
上述事實,有《刀郎》CD、《刀郎 卡拉OK》VCD、公證書、《影像合約書》及其變更備忘錄、律師費發(fā)票、《商品合同》、《促銷服務(wù)協(xié)議》、《驗收單》以及當(dāng)事人陳述等在案佐證。
本院認(rèn)為,德威龍公司向飛樂公司、貴州社、合眾公司、華融家樂福公司提起的是不正當(dāng)競爭之訴。而羅林以詞曲作者身份向相同被告提起的是著作權(quán)侵權(quán)之訴。就行為人的同一行為,不同的權(quán)利人主張不同的權(quán)利,形成各自獨立的訴,互不影響。因此飛樂公司有關(guān)羅林起訴后,德威龍公司不應(yīng)再起訴的答辯本院不予支持。
《刀郎》CD和《刀郎 卡拉OK》VCD專輯名稱相同,是因為均以專輯中的《2002年的第一場雪》這一歌曲名稱命名。德威龍公司對該曲目名稱并不享有專有使用的權(quán)利,無權(quán)排斥他人制作的音樂專輯以此命名。
盡管《刀郎》CD與《刀郎 卡拉OK》VCD外包裝存在一些相同的構(gòu)成元素,但二者在內(nèi)容、功能及播放設(shè)備要求等方面存在明顯差異:(1)CD播放機不能播放VCD;(2)《刀郎》CD不包含影像,只供欣賞,滿足人的聽覺需求,而《刀郎 卡拉OK》VCD包含影像,除供觀賞外,還為欣賞者提供了主動參與演唱的條件,可滿足人的視覺、聽覺需求和表演欲望。這些不同的功能使二者分別適應(yīng)于不同的消費需求,各自形成不同的消費群體。從這一角度講,二者的功能是直接影響消費者購買取向的重要因素,包裝上的相似不會使不同需求的消費者改變購買意向。同時,《刀郎 卡拉OK》VCD明確標(biāo)明了“卡拉OK”和“VCD”字樣,一般公眾施以普通注意力完全可以將其與《刀郎》CD進行區(qū)分,不會造成混淆誤認(rèn)。因此,《刀郎 卡拉OK》VCD不會因包裝而擠占德威龍公司《刀郎》CD的市場份額。
《刀郎 卡拉OK》VCD中雖含有羅林作詞作曲的歌曲,但并非羅林演唱,其封面上冠以“首張個人專輯”字樣,有可能會使消費者誤認(rèn)為羅林本人演唱,這種行為只會對消費者利益造成侵害,但并不因此而損害德威龍公司的經(jīng)營利益,不構(gòu)成對德威龍公司的不正當(dāng)競爭。
綜上,德威龍公司基于不正當(dāng)競爭所提出的訴訟請求缺乏依據(jù),本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第二條第二款之規(guī)定,判決如下:
駁回新疆德威龍音像制品發(fā)行有限公司的訴訟請求。
案件受理費8810元,由新疆德威龍音像制品發(fā)行有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決,可在判決書送達之日起15日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于北京市第二中級人民法院。
集佳律所動態(tài)
原告不服北京市第二中級人民法院一審判決,已向北京市高級人民法院提起上訴。該案一審的爭議焦點為:原告是否享有“北京旅游網(wǎng)”網(wǎng)站名稱權(quán)及“北京旅游網(wǎng)”是否為原告知名服務(wù)的特有名稱。我所戴福堂律師、周丹丹實習(xí)律師作為被告的代理人,已于7月6日領(lǐng)取原告上訴狀,并將在法定期限內(nèi)答辯。
被告不服北京市海淀法院一審判決,已向北京市第一中級人民法院提起上訴。該案的爭議焦點為:被告是否為原告《惑之年》作品的網(wǎng)絡(luò)傳播者,我所戴福堂律師、周丹丹實習(xí)律師作為原告的代理人,已于7月7日領(lǐng)取被告上訴狀,并將在法定期限內(nèi)答辯。
2005年2月,縱橫二千有限公司不服商評委的裁定,委托北京市集佳律師事務(wù)所向北京市第一中級人民法院提起訴訟。該案具體由戴福堂律師、張亞洲律師、景燦律師助理負(fù)責(zé)。2005年5月該行政訴訟案開庭,2005年6月21日北京市第一中級人民法院判決撤銷商評委的裁定。至此,藍星商標(biāo)的“2000”商標(biāo)法律基礎(chǔ)被動搖。
2005年7月4日,北京市集佳律師事務(wù)所指派張亞洲律師赴杭州處理藍星商店投訴事務(wù),并向下城分局遞交了解除行政強制措施請求書、北京市第一中級人民法院行政判決書以及相關(guān)證據(jù)材料。