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一位商標(biāo)律師的“非誠勿擾”觀后感

2016-02-16

 文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司  王荷舒

 2016新年伊始,“非誠勿擾”商標(biāo)侵權(quán)案件在深圳市中級人民法院二審終審,法院判決江蘇省廣播電視總臺于判決生效后立即停止使用“非誠勿擾”欄目名稱。此判決可謂一石激起千層浪,瞬間刷遍朋友圈。除了因為涉案的“非誠勿擾”電視欄目為廣大觀眾喜聞樂見,多年以來長盛不衰,必然形成極強(qiáng)的眼球效應(yīng)之外,更因為該判決思路和判決結(jié)果正當(dāng)性不無爭議。以下對這一季“非誠勿擾”商標(biāo)之戰(zhàn)談一點觀后感想:

 

 根據(jù)二審判決的歸納,本案的焦點問題之一是“江蘇電視臺使用‘非誠勿擾’電視節(jié)目與金阿歡第7199523號‘非誠勿擾’注冊商標(biāo)核定服務(wù)類別是否相同或者近似”,即:“非誠勿擾”電視節(jié)目名稱的使用是否與“非誠勿擾”注冊商標(biāo)所指定的第45類“交友服務(wù)、婚姻介紹所”等服務(wù)構(gòu)成相同或者類似服務(wù)。

 

基于原審原告方(即上訴人)提供的證據(jù)材料,二審法院認(rèn)為“江蘇電視臺的《非誠勿擾》節(jié)目,從服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對象等判定,其均是提供征婚、相親、交友的服務(wù),與上訴人第7199523號‘非誠勿擾’商標(biāo)注冊證上核定的服務(wù)項目‘交友、婚姻介紹’相同”,并進(jìn)而糾正了原審法院認(rèn)為“江蘇電視臺的‘非誠勿擾’電視節(jié)目雖然與婚戀交友有關(guān),但終究是電視節(jié)目,相關(guān)公眾一般認(rèn)為兩者不存在特定聯(lián)系,不容易造成公眾混淆,兩者屬于不同類商品(服務(wù)),不構(gòu)成侵權(quán)”這一“錯誤認(rèn)定”。

 

雖然此前已有許多專業(yè)前輩對“非誠勿擾”欄目實質(zhì)上屬于“電視娛樂節(jié)目”而非“婚介交友服務(wù)”進(jìn)行了精辟分析和論述,而筆者作為觀眾也更傾向于認(rèn)為該欄目提供的是“電視娛樂節(jié)目”服務(wù),不過換一個角度看,對于參與節(jié)目的男女嘉賓而言,也并不能說該節(jié)目沒有提供“婚介交友服務(wù)”。

 

筆者認(rèn)為,二審法院能綜合考量該節(jié)目的內(nèi)容并推斷“由于被上訴人江蘇電視臺的知名度及節(jié)目的宣傳,而使相關(guān)公眾誤以為權(quán)利人的注冊商標(biāo)使用與被上訴人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識及聯(lián)系,造成反向混淆”的觀點本身不無道理,但其對案件的整體分析仍有疏失。具體而言,筆者觀點如下:

首先,“非誠勿擾”本質(zhì)上是電視節(jié)目,但該節(jié)目在一定程度上確實與婚介服務(wù)構(gòu)成類似。在商標(biāo)申請的層面上,我國商標(biāo)注冊所依據(jù)的《類似商品與服務(wù)區(qū)分表》中,“電視文娛節(jié)目”與“交友服務(wù)、婚姻介紹所”分屬于第41類和第45類兩個本不相干的服務(wù)類別,在不存在在先馳名商標(biāo)的情況下,商標(biāo)法允許不同主體在兩個類別上注冊相同或近似的商標(biāo)。但通過電視節(jié)目進(jìn)行征婚、交友的真人秀節(jié)目的出現(xiàn)和大熱,讓這兩個類別的服務(wù)在現(xiàn)實生活的層面上出現(xiàn)了交叉。也就是說,由于區(qū)分表具有天然滯后性,隨著時代發(fā)展所產(chǎn)生的新生事物,事實上常常不能為傳統(tǒng)的單一分類所完全覆蓋和保護(hù),這在當(dāng)前的商標(biāo)申請過程中并不鮮見——這也是為什么對于新生事物通常需要在可能關(guān)涉的多個類別進(jìn)行申請注冊以全面保護(hù)。

站在相關(guān)公眾的角度,雖然大約能夠判斷電視節(jié)目主體通常不會輕易向其他領(lǐng)域擴(kuò)展經(jīng)營,但一個注冊在婚介服務(wù)上的“非誠勿擾”幾乎必然地讓人聯(lián)想到那個“大型的征婚、相親、交友節(jié)目”。從這個意義上說,原審原告通過合法程序申請商標(biāo)獲權(quán)后在婚介交友服務(wù)上所預(yù)留的專用權(quán)空間確實存在被“侵占”的狀況,乍一看似乎符合反向混淆定義。但這并非事實的全部。雖然本案被上訴人江蘇衛(wèi)視未明確舉證及說明,但從本案另一被上訴人深圳珍愛網(wǎng)公司的二審答辯以及江蘇衛(wèi)視關(guān)于再審申請的公告內(nèi)容中可以看到,江蘇衛(wèi)視在先已經(jīng)獲得案外人華誼兄弟傳媒股份有限公司在第41類“電視文娛節(jié)目”服務(wù)項目上使用“非誠勿擾”商標(biāo)的許可授權(quán)。也就是說,江蘇衛(wèi)視將“非誠勿擾”作為電視節(jié)目名稱使用擁有合法根據(jù)。

本案實質(zhì)上反映的是涉及多個傳統(tǒng)類別的新生事物在不同類別的合法商標(biāo)權(quán)利沖突的問題。對于合法權(quán)利之間的沖突解決,從世界知識產(chǎn)權(quán)組織的指引到我國行政和司法實踐,一個基本指導(dǎo)原則就是保護(hù)在先權(quán)利。本案中,江蘇衛(wèi)視的“非誠勿擾”使用授權(quán)是來源于2008年華誼公司為其出品的“非誠勿擾”電影事先在第41類上申請保護(hù)的商標(biāo),而原審原告金阿歡所主張的則是其在“非誠勿擾”電影在全國公映后申請的商標(biāo),且該商標(biāo)與“非誠勿擾”電影字體設(shè)計完全一致。兩商標(biāo)權(quán)利孰先孰后,一目了然。

特別地,對于合法商標(biāo)權(quán)利之間的沖突,在2008年《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》中已經(jīng)明確:“原審原告以他人使用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第(三)項的規(guī)定,告知原審原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請解決。但原審原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標(biāo),與其注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)受理。”

筆者認(rèn)為,如江蘇衛(wèi)視在本案再審中積極舉證并以其獲準(zhǔn)許可使用的第41類在先合法商標(biāo)權(quán)利抗辯,則原審原告金阿歡要主張侵權(quán)成立不但應(yīng)舉證“非誠勿擾”欄目提供的服務(wù)落入其商標(biāo)所核準(zhǔn)使用的第45類婚介交友服務(wù)的范圍,還應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步舉證江蘇衛(wèi)視對“非誠勿擾”的使用未落入“電視娛樂節(jié)目”服務(wù)的合法授權(quán)保護(hù)范圍——否則依據(jù)最高人民法院的上述規(guī)定,原審原告應(yīng)當(dāng)先“向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請解決”(即通過商標(biāo)無效宣告等行政程序先行解決商標(biāo)權(quán)沖突)。至于江蘇衛(wèi)視“非誠勿擾”欄目究竟是否還屬于“電視娛樂節(jié)目”,問問每周末守候在電視機(jī)前的千萬觀眾,應(yīng)該不難知道。

作為后話,筆者忍不住還是要引用美國霍姆斯大法官那句被反復(fù)引用的名言:“法律的生命不在于邏輯,而在于經(jīng)驗(The life of law doesn’t lie in logic, but in experience)。”司法判決是有價值取舍和導(dǎo)向作用的,如不盡力去追求個案在實質(zhì)上符合生活經(jīng)驗中的“正確”,而滿足于表面邏輯上精彩的自圓其說,事情便缺少了真實的分量和意義。從江蘇衛(wèi)視發(fā)表的提起再審和不變名稱的聲明看,其是準(zhǔn)備不惜代價地爭取一個更有正當(dāng)性判決結(jié)果了。不過,作為一家知名省級電視臺,生硬地拒絕執(zhí)行生效法律判決未免太過囂張和霸道。在原審原告已申請強(qiáng)制執(zhí)行的情況下,其完全可以嘗試通過案外人執(zhí)行異議來爭取執(zhí)行中止。在現(xiàn)實和法律的框架內(nèi)維權(quán)、抗辯、裁判都是藝術(shù),真心期待下一季。

 

 

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